Отмена отказа от наследства судебная практика пленум верховного суда

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отмена отказа от наследства судебная практика пленум верховного суда». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Прежде всего, в определении от 05.11.2019 г. № 5-КГ19-181 сказано, что при рассмотрении спора не были изучены доводы Дубовой о том, что Мальцева никогда не жила в Москве, имеет недвижимость, иное имущество в совсем другом регионе РФ. Спорная же доля ей нужна для перепродажи. Кроме того, квартира для Дубовой является единственным жильем.

Поэтому Верховный Суд подчеркнул, что пенсионный возраст человека сам по себе не является основанием для закрепления за ним обязательной доли. Предыдущие инстанции должны были дать оценку финансовому положению Мальцевой. Однако этого сделано не было.

Кроме того, не взято во внимание то, что Дубова сама является пенсионеркой и к тому же инвалидом 2 группы. В результате дело снова отправилось на повторное рассмотрение в Перовский районный суд столицы.

Опоздавшая наследница: ВС объяснил, когда закон важнее отношений

При рассмотрении спора суд может принять во внимание следующие обстоятельства:

  • истец в течение шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства, не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве собственности на наследственное имущество, а также не обращался в суд с заявлением о восстановлении срока для принятия наследства, установлении факта принятия наследства, о признании права собственности на наследственное имущество;
  • истец обратился в суд с иском об установлении факта родственных отношений с наследодателем за пределами указанного шестимесячного срока
  • истец в течение длительного времени (например, более 20 лет) с момента смерти наследодателя не заявлял свои права на наследство, а также не предъявлял никаких претензий к ответчику, хотя был осведомлен о факте проживания последнего в спорной квартире и пользования ею;
  • истец не оспаривал свидетельства о праве на наследство, полученные ответчиком.

Эти обстоятельства увеличивают шансы принятия решения судом в пользу ответчика.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Горновой М.В.,

и судей Вишняковой Н.Е., Быковской Л.И.,

при секретаре М.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Вишняковой Н.Е. гражданское дело по апелляционной жалобе З.Е.Ю. на решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 06 сентября 2017 года, которым постановлено:

Установить факт принятия Т.Н. наследства, открывшегося после смерти О.Т., скончавшейся * года.

Определить долю О.Т. в общем имуществе супругов в виде 1/2 доли в праве собственности на квартиру по адресу: *, включив указанную долю в состав наследственной массы после смерти О.Т.

Признать за Т.Н. право собственности на * долю квартиры по адресу: * в порядке наследования.

Признать за З.Е.Ю. право собственности на 5/6 долей квартиры по адресу * в порядке наследования.

Решение является основанием для внесения в ЕГРН записи о праве собственности Т.Н. на 1/6 долю квартиры по адресу: * и о праве собственности З.Е.Ю. на 5/6 долей указанной квартиры.

установила:

Т.Н. обратилась в суд с иском к З.Е.Ю. об установлении факта принятия наследства, выделении доли в общем имуществе супругов, включении имущества в состав наследственной массы, признании права собственности в порядке наследования по закону, мотивируя свои требования тем, что * г. скончалась ее мать — О.Т., ее наследниками первой очереди являлись дочери — Т.Н. и З.Е.Ю., а также супруг — О.Ю., который скончался * года. В период нахождения в браке, а именно 16.08.2002 г., родители истца и ответчика на имя О.Ю. приобрели квартиру N * в доме * по договору купли-продажи. На день смерти О.Т. постоянно проживала по адресу *. После смерти матери истец забрала ее личные вещи (драгоценные украшения, предметы быта и документы). Также после похорон О.Т., которыми занималась истец, она распорядилась вещами своей матери и подарила своей дочери бабушкино кольцо и браслет. В установленный законом срок истец к нотариусу с заявлением о принятии наследства не обратилась, однако полагает, что, совершив указанные выше действия, фактически приняла наследство, оставшееся после смерти О.Т.

Истец и ее представитель в судебном заседании иск поддержали по изложенным в нем основаниям.

Ответчик и ее представитель, исковые требования не признали, полагая, что истцом не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого, как незаконного и необоснованного, по доводам апелляционной жалобы просит З.Е.Ю.

Проверив материалы дела, выслушав представителя истца – Воробьева А.С., ответчика З.Е.Ю., ее представителя — С.О., обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что не имеется оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела.

В соответствии со ст. 195 ГПК РФ, решение суда должно быть законным и обоснованным.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 23 от 19 декабря 2003 года, решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 — 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Данным требованиям закона решение суда первой инстанции соответствует в полном объеме.

В силу ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, в том числе факт принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; факт принятия наследства и места открытия наследства.

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

Для получения помощи по вопросам приняти наследства звоните по номеру +7(495) 241-10-84

Одна из постоянно актуальных тем — наследственное право. Сегодня хотим рассказать о необходимости в отказе от наследства по прошествии шести месяцев с момента вступления в права.

Рассмотрим на следующем примере: заявитель вступил в права наследства, оформив нотариально заверенное заявление. В последующем имущество на себя не переоформлял, ничего не использовал, деньги с вкладов не снимал. По прошествии двух с половиной лет с момента вступления в наследство пришло судебное извещение с претензией банка. Как выяснилось, наследодатель имел незакрытый кредит, и банк требует его оплаты. Наследник хочет получить в суде решение об отказе от наследства. Какие существуют возможности у заявителя это сделать в рамках закона, и чем можно мотивировать отказ?

Разъяснения Верховным судом Российской Федерации вопросов наследования

Законный наследник может оказаться от наследства в течение 6 месяцев с момента открытия наследства, в соответствии с положениями ГК России. Открытие наследства происходит в день смерти человека.

Все имущество, входящее в наследство, считается собственностью законного наследника с момента открытия наследства, вне зависимости от даты фактического вступления в наследство и совершения госрегистрации наследственных прав на переходящее от умершего имущество, если таковое подлежит регистрации в государственных органах.

Чтобы вступить в права наследства необходимо его принятие наследником. Распространенным способом принятия является подача соответствующего заявления нотариусу, что в рассматриваемом примере и было сделано заявителем.

Правоустанавливающие документы на наследство получаются наследниками после подачи заявления по прошествию шести месяцев с момента открытия наследства. Соответственно, получение документов о правах на наследуемое имущество считается правом, а не обязанностью. Тот факт, что заявитель не стал получать правоустанавливающие документы, не стал использовать по своему усмотрению имущество и денежные средства на вкладах, которые унаследовал, в этой ситуации не учитывается и не может быть признан юридическим.

Наследники, вступившие в права на законных основаниях, не могут быть освобождены от возникающих в связи с этим обязательств, если не получали правоустанавливающие документы на наследство, что утверждено постановлением Пленума ВС России в положениях, касающихся судебной практики по наследственным делам.

Наследственная масса включает помимо имущества также и долги. Вступившие в права наследники несут ответственность по задолженностям наследодателя в рамках стоимости полученного ими имущества. Если наследник имевшего долги вступил в права наследства, у него образовывается задолженность перед кредитором усопшего, но только в рамках стоимости полученного им имущества.

Оценочная стоимость имущества определяется его совокупной рыночной ценой в день открытия наследства. У кредиторов наследодателя есть право предъявления требований к вступившим в права наследников до истечения времени исковой давности, которые установлены для подобных требований положениями ГК России. Так и поступил банк кредитор, направив требование о возврате кредита заявителю, вступившему в наследство. Если заявитель, вступая в наследство, не был проинформирован о наличии незакрытых кредитов у усопшего, обязательства по их погашению возникают в день вручения требования от кредитора.

Если наследственное имущество отсутствует или его недостаточно для закрытия требований кредиторов, погашение долга не может производиться за счет личного имущества заявителя, вступившего в наследство. Соответственно, обязательства по задолженностям наследодателя считаются прекращенными по причине невозможности их полного или частичного исполнения.

27 декабря 2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 декабря 2007 г. № 17

Обсудив материалы обобщения судебной практики по делам о наследовании, Пленум Верховного Суда Республики Беларусь отмечает, что суды в основном правильно разрешают споры, вытекающие из наследственных правоотношений. Вместе с тем в работе судов имеют место и недостатки, связанные с неправильным применением действующего законодательства, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» разъяснения выполняются не в полной мере.

В целях правильного и единообразного применения законодательства Пленум Верховного Суда Республики Беларусь постановляет:

1. Обратить внимание судов, что правильное и своевременное разрешение споров, возникающих из наследственных правоотношений, является важнейшим средством обеспечения гарантированной ст. 44 Конституции Республики Беларусь неприкосновенности собственности и охраняемого законом права ее наследования.

При рассмотрении дел о наследовании судам надлежит обращать особое внимание на необходимость проведения их надлежащей подготовки, используя при этом возможности предварительных судебных заседаний, а в ходе судебного разбирательства полно и объективно выяснять действительные права и обязанности сторон, не допускать односторонних подходов к оценке доказательств, в особенности экспертных заключений, соблюдать предусмотренные законом гарантии защиты интересов несовершеннолетних наследников.

2. Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь, областным и Минскому городскому судам осуществлять надлежащий надзор за рассмотрением дел о наследовании, своевременно исправлять судебные ошибки, в целях устранения недостатков в работе судов постоянно обобщать судебную практику, результаты которой использовать в работе по обеспечению правильного применения законодательства при осуществлении правосудия по данной категории дел.

3. Внести изменения и дополнения в постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 8, 6/312), изложив его в следующей редакции:

«1. Обратить внимание судов, что, разрешая споры о наследовании, необходимо исходить из конституционной гарантии неприкосновенности собственности и охраняемого законом права ее наследования (ст. 44 Конституции Республики Беларусь).

Наследование представляет собой универсальное правопреемство, так как имущество умершего переходит к наследникам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1031 ГК), если из ГК или иных законов не вытекает иное (например, наследование стоимости доли умершего в общей собственности при невозможности раздела имущества в натуре (ст. 1034 ГК); право наследодателя завещать часть имущества (п. 1 ст. 1041 ГК).

2. Судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Однако если наследство открылось, не было принято никем из наследников, не перешло по праву наследования в собственность государства до 1 июля 1999 г., то к нему применяются нормы ГК, вступившего в силу с 1 июля 1999 г. (ст. 1152 ГК).

3. Круг прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя, которые не переходят по наследству, установлен п. 2 ст. 1033 ГК. Обязанность наследодателя по возмещению причиненного им вреда (в том числе жизни и здоровью гражданина, а также смертью кормильца) в этот круг не входит, а поэтому включается в состав наследства. Наследники, принявшие наследство, обязаны возместить вред, причиненный наследодателем, в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

4. В силу п. 4 ст. 1033 ГК, если наследодатель являлся членом ЖСК, ГСК, дачного или иного потребительского кооператива, в состав наследства входят паенакопления в этом кооперативе.

  • Арбитражный процессуальный кодекс РФ

  • Бюджетный кодекс РФ

  • Водный кодекс Российской Федерации РФ

  • Воздушный кодекс Российской Федерации РФ

  • Градостроительный кодекс Российской Федерации РФ

  • ГК РФ

  • Гражданский кодекс часть 1

  • Гражданский кодекс часть 2

  • Гражданский кодекс часть 3

  • Гражданский кодекс часть 4

  • Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации РФ

  • Жилищный кодекс Российской Федерации РФ

  • Земельный кодекс РФ

  • Кодекс административного судопроизводства РФ

  • Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации РФ

  • Кодекс об административных правонарушениях РФ

  • Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации РФ

  • Лесной кодекс Российской Федерации РФ

  • НК РФ

  • Налоговый кодекс часть 1

  • Налоговый кодекс часть 2

  • Семейный кодекс Российской Федерации РФ

  • Таможенный кодекс Таможенного союза РФ

  • Трудовой кодекс РФ

  • Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации РФ

  • Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации РФ

  • Уголовный кодекс РФ

  • ФЗ об исполнительном производстве

  • Закон о коллекторах

  • Закон о национальной гвардии

  • О правилах дорожного движения

  • О защите конкуренции

  • О лицензировании

  • О прокуратуре

  • Об ООО

  • О несостоятельности (банкротстве)

  • О персональных данных

  • О контрактной системе

  • О воинской обязанности и военной службе

  • О банках и банковской деятельности

  • О государственном оборонном заказе

  • Закон о полиции

  • Закон о страховых пенсиях

  • Закон о пожарной безопасности

  • Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств

  • Закон об образовании в Российской Федерации

  • Закон о государственной гражданской службе Российской Федерации

  • Закон о защите прав потребителей

  • Закон о противодействии коррупции

  • Закон о рекламе

  • Закон об охране окружающей среды

  • Закон о бухгалтерском учете

    • Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021)

      «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

    • Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021)

      «О теплоснабжении»

    • Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021)

      «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

    • Указ Президента РФ от 02.09.2021 N 512

      «О внесении изменения в Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313»

    • Указ Президента РФ от 02.09.2021 N 511

      «О внесении изменений в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 2021 г. N 97»

    • Указ Президента РФ от 02.09.2021 N 510

      «О внесении изменения в Порядок подготовки проектов правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, проектов правовых актов Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных нужд, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. N 558»

    • Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1461

      «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 2130»

    • Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1459

      «О внесении изменений в Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации»

    • Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2021 N 2417-р

      «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 21.09.2004 N 1222-р»

    • Перечень нормативных правовых актов и иных документов, знание которых, как минимум, необходимо при сдаче квалификационного экзамена для аттестации кандидатов в патентные поверенные и патентных поверенных, желающих расширить область своей деятельности по законодательно установленным специализациям (рекомендовано Квалификационной комиссией Роспатента 22.06.2018)

    • Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам авторского и смежных прав, дос

      (утв. Росархивом)

    • Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов

      (утв. Росархивом)

    Существует несколько ситуаций, когда отказ отменить не получится:

    1. Отмена через нотариальную контору. С момента, когда нотариус регистрирует отказ и подшивает его в наследственное дело, наследник не может его больше забрать или изменить.
    2. Отмена в связи с юридической неграмотностью. Одним из популярных доказательств в суде является утверждение истца о правовой неграмотности. Он поясняет, что не понимал всех последствий своего решения. Суды не удовлетворяют такие иски в 10% случаев. Перед тем, как получить отказ от наследника, нотариус должен провести консультацию о последствиях отказа. Отказник расписывается в заявлении, что консультацию получил и последствия понял. Поэтому шансов у истца нет.

    Но и в других ситуациях аннулировать заявление сложно. На практике, суды удовлетворяют только единичные иски.

    Возможен ли отказ от части наследства?

    Исковое заявление включает следующие пункты:

    • наименование суда;
    • данные заявителя;
    • сведения об истце;
    • данные о третьем лице;
    • наименование заявления;
    • информация о гибели наследодателя;
    • основания для вступления в наследство для истца;
    • дата и место оформления отказа;
    • основания для признания отказа недействительным;
    • ссылка на закон;
    • исковые требования;
    • перечень документов к иску;
    • подпись и дата.

    В 2021 году госпошлина к иску об оспаривании отказа от наследства оплачивается в сумме 300 р. за каждое требование в иске. Однако перед тем, как перевести денежные средства, необходимо учесть следующие советы:

    • не стоит брать реквизиты для оплаты на сайте судов (зачастую они устарели);
    • реквизиты необходимо взять в канцелярии суда;
    • оплатить пошлину можно через банкомат, терминал или отделение банка (квитанции с онлайн-банков суды не принимают);
    • оригинал квитанции необходимо приложить к иску, а копию оставить себе.

    Документы в суд можно подать следующими способами:

    • лично;
    • почтой (при наличии описи вложения);
    • через представителя (при наличии нотариальной доверенности);
    • через сервис ГАС Правосудие (при наличии квалифицированной электронной подписи).

    Документы направляются в суд по месту постоянной регистрации ответчика-наследника или по месту нахождения нотариальной конторы (если ответчик – нотариус).

    Если наследник решил инициировать процесс до момента выдачи свидетельства о правах на наследство, то необходимо уведомить нотариуса, как только суд примет заявление к рассмотрению. То есть через 5 дней с момента подачи иска.

    Получив информацию о судебном споре, нотариус должен приостановить выдачу свидетельства о правах на наследство до вступления судебного решения в законную силу.

    Если же процесс инициирован после выдачи свидетельства, то нотариус просто привлекается в качестве третьего лица.

    Фактическое принятие наследства

    Экспертиза может быть назначена по ходатайству истца, суда или ответчика. Варианты экспертизы:

    • если истец ссылается в заявлении на состояние алкогольного или иного опьянения, то назначается почерковедческая экспертиза;
    • если заявитель указывает на невозможность осознавать последствий действий в момент подписания отказа или на принятие сильнодействующих препаратов, то назначается психиатрическая экспертиза.

    Отказ от наследства носит безусловный характер, и в соответствии с п. 3 статьи 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно (аннулирован). Таким образом, подав заявление нотариусу об отказе от принятия наследства, наследник впоследствии не вправе претендовать на наследство. И, наоборот, не допускается отказ от наследства, если наследник подал нотариусу заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

    Также не допускается замена одного заявления об отказе от наследства другим. Считается, что наследник свое субъективное право на отказ может реализовать только один раз.

    Совершая отказ от наследства, лицо не может передумать и впоследствии аннулировать такой отказ, даже если выяснится, что в состав наследства входит дорогостоящее имущество. Однако основанием для признания недействительным отказа от наследства могут служить общие основания недействительности сделки, предусмотренные ГК РФ.

    Отказ от наследства является односторонней сделкой, поэтому такой отказ может быть признан недействительным по общим основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ. Так, например, иск о признании отказа от наследства недействительным может быть подан в суд в связи с тем, что он был совершен:

    • лицом, не способным в момент отказа от наследства осознавать значения своих действий или руководить ими (статья 177 ГК РФ);
    • под влиянием заблуждения (статья 178 ГК РФ);
    • под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (статья 179 ГК РФ);
    • в связи с тем, что отказ носил притворный характер (отказом прикрывалась сделка по купле-продаже наследуемого имущества) (статья 170 ГК РФ).

    В соответствии с п. 2 статьи 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение шестимесячного срока, установленного для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство всеми допускаемыми законом способами.

    Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

    Следует обратить внимание, что отказ от наследства по истечении установленного срока возможен лишь при реализации наследником такого способа принятия наследства, как совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Разъяснение об этом содержится в п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9, где указано следующее:

    «..По истечении указанного в абз. 1 п. 2 ст. 1157 ГК РФ срока может быть признан отказавшимся от наследства лишь наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, при условии признания судом уважительными причин пропуска срока для отказа от наследства».

    Таким образом, отказаться от наследства по истечении шестимесячного срока с момента открытия наследства нельзя, если наследник принял его юридически, то есть путем обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства или с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

    Лица, в пользу которых возможен отказ от наследства. Наследник может отказаться от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества, или в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ). При этом не имеет значения, призвана ли соответствующая очередь к наследованию либо нет (прим.: наследники по праву представления и наследники в порядке наследственной трансмиссии должны быть не потенциальными, а призванными к наследованию). Отказ от наследства в пользу иных лиц не допускается.


    С 26.02.2016 года устранена неоднозначность толкования прежней редакции абзаца первого пункта 1 статьи 1158 ГК РФ. Теперь, при выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания к наследованию. См. подробнее «Отказ от наследства в пользу других лиц. Позиция ВС РФ и КС РФ»


    Очередность наследников по закону установлена ст. ст. 1141 — 1148 ГК РФ:

    • 1-я очередь — дети, супруг и родители наследодателя, а также внуки наследодателя и их потомки – по праву представления;
    • 2-я очередь — братья и сестры наследодателя, его дедушки и бабушки, а также племянники и племянницы наследодателя – по праву представления;
    • 3-я очередь — дяди и тети наследодателя, а также двоюродные братья и сестры наследодателя – по праву представления;
    • 4-я очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя;
    • 5-я очередь — дети родных племянников и племянниц наследодателя, родные братья и сестры его дедушек и бабушек;
    • 6-я очередь — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
    • 7-я очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
    • 8-я очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя

    Отказ от наследства возможен также в пользу лиц, к которым право на наследство перешло в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ, п. 1 статьи 1158 ГК РФ).

    Не допускается отказ в пользу кого-либо из указанных лиц:

    • от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
    • от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);
    • если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ).

    Отказ от наследства, причитающегося наследнику по нескольким основаниям. Отказ от наследства возможен только в отношении всего наследственного имущества. Например, нельзя отказаться унаследовать часть наследства, но принять его другую часть. Например, наследник не вправе отказаться от автомобиля наследодателя, но принять его квартиру.

    Вместе с тем, возможны случаи, когда наследник призывается к наследованию сразу по нескольким основаниям (п. 3 статьи 1158 ГК РФ), например, по завещанию и по закону. В этом случае, наследник вправе:

    • принять наследство и по завещанию, и по закону;
    • принять наследство, причитающееся ему по завещанию, но отказаться от наследства, причитающегося ему по закону;
    • принять наследство, причитающееся ему по закону, но отказаться от наследства, причитающегося ему по завещанию;
    • отказаться от наследства, причитающегося ему как по завещанию, так и по закону.

    Верховный суд уточнил правила наследования недвижимости

    Наследник может отказаться от наследства лично, или по почте, или через представителя.

    Заявление наследника об отказе от наследства подается по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство.

    В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ (на эту статью сделана ссылка в ст. 1153 ГК РФ, которая, в свою очередь, упомянута в п. 2 статьи 1159 ГК РФ).

    Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.

    Если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, его отказ от наследства допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Этот орган, как правило, дает такое разрешение при наличии у наследодателя долгов, входящих в наследственную массу. От имени названных лиц заявление об отказе от наследства подписывает их законный представитель, который действует без доверенности (п. 4 ст. 1157, ст. 1159 ГК РФ).

    По общему правилу отказаться от наследства можно в течение шести месяцев со дня его открытия, в том числе в случае, когда наследство уже принято. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя (п. 1 ст. 1114, п. 2 ст. 1157, абз. 1 п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

    Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

    В п. 1 статьи 1160 ГК РФ установлено, что право на отказ с оговорками или под условием не допускается.

    Возможны ситуации, когда отказополучатель является одновременно наследником. В таком случае его право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него. Это значит, что наследник может принять причитающуюся ему по завещанию часть наследственного имущества, но отказаться от завещательного отказа, который должен предоставить ему другой наследник по завещанию.

    Написать комментарий

        Нюансы рассмотрения споров о наследстве

        Как уже было сказано выше, основания для обращения в суд по наследственным делам могут быть самыми разными. Какие-то ситуации достаточно просты, и положительное решение суда по ним практически очевидно. Другие случаи потребуют от истца и юриста, представляющего его интересы, много сил, времени и знаний.

        Предлагаем вкратце посмотреть, что представляет собой судебная практика по наследственным спорам, какие вопросы в ее рамках могут рассматриваться и по каким причинам.

        Случаи, когда приходится отстаивать права на имущество, оставленное по завещанию или положенное по закону, широко распространены. Причем иногда люди узнают об ущемлении своих интересов лишь спустя много лет — 5, 10 или даже 20. И тогда возникает логичный вопрос о том, как восстановить право на наследство через суд.

        Многие ошибочно полагают, что срок исковой давности по гражданским делам, равный 3 годам, исключает возможность обращения в суд спустя большее количество лет.

        Принципиально важно понимать, что трехгодовой период начинает отсчитываться не с момента смерти наследодателя, а со дня, когда пропали причины, препятствующие принятию наследства. То есть, например, в момент, когда гражданин узнал о смерти наследодателя или выздоровел после продолжительной болезни и смог заняться наследственными делами.

        После первичного рассмотрения дела истец может не согласиться с решением суда и предпринять попытку добиться иного заключения. С этой целью задействуется судебная практика кассационных жалоб по наследству и апелляционное производство.

        В случае кассации суд высшей инстанции перепроверит предоставленные ранее истцом материалы дела и корректность решений, вынесенных по нему судом низшей инстанции.

        Апелляция же дает возможность добавить к материалам дела новые доказательства и заново детально изучить ситуацию на более высоком судебном уровне.

        Наследование по завещанию имеет ряд преимуществ перед наследованием по закону. В частности, завещание позволяет наследодателю распоряжаться своим имуществом без оглядки на требования законодательства в отношении наследников из числа родных.

        Оспаривание положений завещания законными наследниками в суде допускается лишь при наличии у них прав на обязательную долю в наследстве. Но и здесь могут быть свои исключения.

        Все подробности по теме наследования претендентами на имущество наследодателя по завещанию вы найдете в статье «Наследование по завещанию».

        Одно из оснований для восстановления пропущенного срока принятия наследства – предоставление в суд доказательств того, что наследник принял положенное ему имущество по факту. То есть путем владения и пользования им.

        В судебной практике фактическое вступление в наследство очень распространено.

        Многие граждане намеренно не хотят тратить время на посещение юристов и просто пользуются полученными от умершего родственника материальными ценностями, зная, что этого достаточно для принятия наследства. Правда, отсутствие официальной регистрации прав на имущество неизменно влечет за собой юридические споры, поэтому спустя время люди обращаются в суд.

        Если подобные трудности возникли и у вас, рекомендуем к прочтению материал «Как доказать фактическое принятие наследства».

        Как аннулировать, отменить отказ от наследства?

        Чтобы юридически оформить свое право собственности на оставленное наследодателем имущество, необходимо обратиться к нотариусу.

        Если по какой-то причине специалист откажет вам в оформлении прав на имущество, то вы можете попробовать устранить причины, препятствующие выдаче нотариального свидетельства. Например, найти и принести нужные юристу документы. В противном случае единственное, что останется, — обратиться в суд.

        Более детально о том, как отстоять свои интересы в суде, если нотариус отказывает в оформлении свидетельства о праве собственности на наследство, читайте в публикации «Признание права собственности в порядке наследования».

        Если у гражданина имелись объективные причины для несоблюдения регламента принятия наследственной массы, и он сможет их подтвердить документально, то суд с большой долей вероятности разрешит восстановить пропущенный срок.

        Если к моменту судебного разбирательства наследство перейдет к другим наследникам по закону, после одобрительного решения суда оно будет в юридическом смысле возвращено первоначальному наследнику.

        О том, в каких случаях можно рассчитывать на взаимопонимание со стороны суда и о самой процедуре восстановления пропущенного времени вступления в права на имущество читайте в статье «Восстановление срока для принятия наследства».

        Чтобы оспорить отказ от наследства, пострадавшее лицо обращается в районный судебный орган по месту своего жительства. Гражданин подает заявление в суд и подкрепляет к нему доказательства, на которых основывается его прошение.

        Как лицо может документально подтвердить предоставленные суду основания для признания «отказной» недействительной:

        • гражданин подписал документы неосознанно — предоставляется медицинская справка о плохом самочувствии наследника;
        • присутствовал факт насилия — свидетельские показания, фото и видео материалы, подтверждающие запрещенные действия в отношении наследника;
        • «отказная» была получена путем обмана — предоставляются переписки, письма и другие материалы.

        Процесс оспаривания в суде сложный, но при наличии базы доказательств выиграть дело будет несложно. Для открытия дела назначается исковое производство.

        В деле участвуют истец, ответчик и нотариус. Судебный процесс — это удар по репутации нотариуса, так как в его обязанности входило проверить дееспособен ли гражданин и объяснить ему последствия написания «отказной».

        Порядок действий при обращении в суд:

        Шаг 1. Сбор необходимых документов, доказательств и составление искового заявления.

        Шаг 2. Обращение в суд. Назначается предварительное слушание, на котором заслушиваются свидетельские показания, изучаются предоставленные доказательства и выносится решение.

        Шаг 3. В случае, если суд удовлетворяет иск, то «отказная» признается недействительной и наследство остается у заявителя.

        Размер гос пошлины за подачу искового заявления зависит от стоимости имущества, описанного в иске. Но она должна быть не менее 400 рублей.

        В список необходимых документов для суда входят:

        • удостоверение личности заявителя;
        • заявление об отказе на наследство;
        • чек об уплате гос пошлины;
        • доказательства того, что «отказная» была оформлена против воли наследника;
        • прилагаемые документы.

        Также истец обладает возможностью оспорить отказ от наследственного имущества в пользу другого наследника. Оспорить его можно путем составления заявления в пользу другого наследника.

        Имущество может быть передано:

        • наследникам первой очереди: муж/жена, дети и родители завещателя;
        • наследникам второй очереди: братья/сестры и бабушки/дедушки завещателя;
        • наследникам третьей очереди: дяди и тети умершего.

        Гражданину запрещено отказаться от наследства в пользу наследников, которые не обозначены в завещании.

        Иск в суд составляется по гражданско-процессуальным требованиям. Он должен содержать:

        • полное наименование судебного учреждения, куда подается иск;
        • ФИО истца и его контактные данные;
        • ФИО ответчика и третьих лиц;
        • стоимость иска;
        • полное наименование документов;
        • основания для оспаривания;
        • доказательства, что «отказная» была составлена с нарушениями;
        • просьба о признании «отказной» недействительной;
        • список прилагаемых приложений;
        • дата и подпись истца.

        Подать исковое заявление на оспаривание могут только кровные родственники, являющиеся прямыми наследниками.

        Также в законодательстве обозначен перечень лиц, которые не могут подать исковое заявление:

        • недостойные получатели;
        • наследники других очередей.

        Образец иска об оспаривании отказа от наследства

        Недействительность отказа от наследства в судебной практике (Медвецкая О.А.)

        Итак, для признания отказа недействительным существует три причины:

        • Неадекватное состояние лица на момент подписания бумаги об отказе;
        • Обман со стороны получателя отвергнутой доли, обещания осуществления каких-либо действий взамен, шантаж;
        • Прямая угроза отказчику или его близким.

        В качестве доказательств можно представить медсправки, письма с угрозами, экспертные оценки имущества, показания свидетелей и прочее.

        Единого образца иска для признания отказа от наследства недействительным нет. Чаще всего такая бумага составляется юристом с учетом всех нюансов дела. Конечно же, в иске указывается, кому и от кого он направлен, а также цена вопроса. В основной части формулируется причина, по которой следует аннулировать отказ. Указывается в заявлении и перечень приложенных документов.

        Успеть представить иск нужно в течение 6 недель после написания отказа. Если обман был обнаружен не сразу, или над отказчиком нависала угроза со стороны получателя, подать заявление нужно в 6 недель со дня открытия истины или исчезновения угрозы.

        Как уже упоминалось неоднократно, мало заявить о нарушении прав при составлении отказа, нужно свои слова обосновать. Судебная практика по вопросам признания отказа от наследства недействительным весьма обширна.

        Так, в Савеловский райсуд пришел иск, в котором истица настаивала, что отказываясь от своей доли (половина имущества, доставшегося двум дочерям наследодательницы) и передавая ее сестре, она была введена этой самой сестрой в заблуждение. Ответчица сказанное отрицала, утверждая, что истица сама предложила оформить сделку у нотариуса и была на тот момент в полном здравии.

        Никаких доказательств, в том числе разъяснения формулировки «введена в заблуждение», представителем истицы предоставлено не было. В итоге суд аннулировать отказ не стал.

        Подобный случай был и в Московском городском суде.

        Истица утверждала, что отказалась от открывшегося после смерти сына наследства в пользу его жены, которая якобы обещала все оформление взять на себя, а матери выделить компенсацию, чего впоследствии не сделала.

        Суд не нашел доказательств вышесказанного, поскольку истица добровольно подписала отказ. Медицинских подтверждений ее ненормального состояния дано не было. В результате истице было отказано.

        Продемонстрируем случай, когда оспорить отказ удалось. Истец заявил, что покойный своим волеизъявлением все имущество передал ему. Не правильно поняв смысл статьи 1158, он написал отказ на имя одного из ответчиков.

        Узнав о том, что, будучи единственным наследником, создавать направленный отказ он не имеет права, истец обратился в суд за опровержением. Отказ признали недействительным, так как подобная сделка не соответствует закону.

        Права истца на собственность восстановили.

        Каждый наследник вправе решать — принимать оставленное ему имущество умершего или отказаться от него.

        Зачастую от наследства отказываются, если вместе с ним переходят долги усопшего родственника. Но что делать, если наследник передумал и решил вступить в свои законные права? Как оспорить отказ от наследства? Расскажем далее.

        Отказаться от наследственной массы может любой наследник, независимо от способа вступления в права. Заинтересованному лицу достаточно подать заявление нотариусу. Отказ может быть адресным или абсолютным, то есть, наследник имеет право передать свою долю другому человеку или просто отказаться от имущества без указания выгодополучателя. При подаче подобных документов нотариус объясняет наследник правовые последствия регистрации документа. Следовательно, наследник четко понимает, что подписывая заявление, он утрачивает возможность его последующего отзыва (ст.1157 ГК РФ).

        Однако иногда бывает так, что заявление пишется под влиянием внешних факторов или в результате отсутствия полной информации о наследстве. Но если бы наследник знал все обстоятельства дела, то не отказывался от имущественных прав. Дополнительной причиной может быть обман со стороны другого наследника, который пообещал компенсацию за часть имущества, которая полагается претенденту.

        Дело N41-КГ16-42. О признании отказа от наследства недействительным.

        Дата размещения статьи: 11.09.2014

        Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества, при этом не допускается отказ от наследства только при наследовании выморочного имущества (п. 1 ст. 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)) .
        ——————————–
        О теории отказа от наследства подробно см.: Серебровский В.И. Фактическое непринятие наследником наследства и отказ его от наследства // Правоведение. 1972. N 3. С. 46 – 53; Абраменков М.С., Блинков О.Е. Отказ от наследства в российском наследственном праве // Наследственное право. 2012. N 4. С. 25 – 29; Блинков О.Е. О правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации в толковании норм о направленном отказе от наследства // Наследственное право. 2014. N 1. С. 3 – 5; Матинян К.А. Право на отказ от наследства и возможности его реализации // Нотариус. 2009. N 6. С. 23 – 25.

        В описанном примере, на наш взгляд, можно усмотреть случай, когда сделка недействительна в части. Первоначальный истец, А.Ю., был вправе совершить безусловный отказ, т.е. отказаться от наследства без указания наследника, в пользу которого он отказывается. В нарушение же п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник совершил направленный отказ. Согласно ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Если бы было доказано, что истец А.Ю. совершил отказ и без указания наследника, в пользу которого он в итоге отказался, то можно было ставить вопрос о применении ст. 180 ГК РФ.

        Литература

        Юридическая трактовка термина «недостойный наследник» не совпадает с мнением общества. В большинстве своем люди трактуют это понятие излишне широко, включая в него и личные отношения между наследником и наследодателем, и поведение преемника, и многое другое. Закон же вкладывает конкретный и однозначный смысл.

        Гражданин не вправе претендовать на наследство, если:

        • им были совершены действия (бездействие), которые существенным образом нарушили права наследодателя, сонаследников, вследствие чего его доля увеличилась;
        • он отказался исполнять определенные обязанности, возлагаемые на него в силу требований законодательства, судебного решения.

        Указанные выше обстоятельства однозначно определены в Гражданском кодексе. Именно на их основании преемник умершего признается недостойным.

        Не всегда все законные претенденты или преемники по завещанию могут принимать участие в принятии оставленной собственности. Согласно ГК РФ существует возможность признать наследника недостойным и лишить его наследства. Итак, кто же и почему может быть исключен из числа претендентов на вступление? Лишить наследственного права гражданина возможно, если он:

        • Совершил преступление в отношении наследодателя, что привело к его смерти или ухудшению здоровья.
        • Проявил действия, направленные на сокрытие части наследства, ущемлении прав других претендентов.
        • Получил право на наследство мошенническим способом, например, давлением на наследодателя.
        • Препятствовал к принятию имущества другими лицами.
        • Не выполнял законные обязательства в отношении наследодателя.

        Недостойный наследства гражданин может совершить действия, направленные на скрытие наследства, других наследников или завещания. В таких ситуациях суд имеет все основания признать мошеннические действия со стороны претендента и лишить его права наследования.

        Пример: сын и дочь после смерти матери оформили свои права на наследство у нотариуса на квартиру. Позднее выяснилось, что у женщины был вклад на один миллион рублей, который был закрыт сыном. Второй наследник и нотариус не знали о наличии вклада. Доказав умышленное сокрытие части наследства дочь женщины лишила своего брата права на наследство и единолично приняла все имущество.

        Основаниями для отмены прав вступления являются также невыполнение заявителем возложенных на него обязанностей по закону в отношении наследодателя. Например, если сын не платил матери алименты, который были определены судом, то он является недостойным прав вступления. Однако лишить его наследства можно только при обращении в суд или к нотариусу. Если никто из других преемников не заявил о нарушении, то оснований для отмены наследственного права нет.

        Важно помнить: личные ссоры, конфликты или даже просто отсутствие общения между наследником и наследодателем не является причиной для отмены права на вступление.

        Вступление в наследство основывается на добровольном решении правопреемника получить в собственность имущество покойного. Поэтому он должен обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства. Если же он не желает получить имущество, то он имеет право:

        1. Не обращаться к нотариусу (отказ по умолчанию). Через 6 месяцев с момента гибели покойного, срок вступления в наследство истечет и право на имущество перейдет к другим получателям.
        2. Подать отказ без указания получателя его доли.
        3. Подать отказ в пользу конкретного наследника.

        Итак, писать отказ наследник не обязан. Даже если он не хочет принимать наследство, он может просто не обращаться к нотариусу. Рассмотрим для чего предусмотрена такая возможность:

        1. Письменной отказ предусматривает возможность передать право на свою долю другому получателю. При отказе по умолчанию такая возможность отсутствует. Доля отказника будет поделена между другими правопреемниками поровну.
        2. Наличие у покойного долгов. Чтобы кредиторы покойного не пытались доказать фактическое вступление в наследство, правопреемник может оформить отказ у нотариуса. Тем самым, подтвердив свое решение не принимать наследство.
        3. Нежелание платить пошлину. При получении свидетельства о правах на наследство каждый правопреемник платит не только соответствующую долю от стоимости имущества (0,3% или 0,6% — в зависимости от родственной связи), но и фиксированную сумму за каждый объект имущества в свидетельстве.

        Однако ст. 21 Постановления Пленума ВС № 9 устанавливает, что на отказ распространяются требования к гражданско-правовым сделкам. Поэтому его можно оспорить в суде.

        После того, как преемник принял решение составить обращение для отчуждения прав наследия, ему необходимо передать его по адресу нотариальной конторы, в которой ведется дело о наследовании.

        Принять решение гражданин может единолично, либо посоветовавшись с иными претендентами на имущество наследодателя.

        Бездействие преемника расценивается только как отказ получить собственность усопшего. Поэтому поданное прошение регистрируется, чтобы не возникало дальнейших проблем оформления. Допускается оформление отчуждения несколькими способами.

        1. Когда гражданин по каким-либо причинам не может лично прийти и отдать бумаги сотруднику конторы, в которой ведется наследственное дело, допускается привлечение третьего лица. Для этого потребуется оформить доверенность, наделяющую официального представителя правомочиями подачи данного обращения.
        2. Не требуется такой документ представителям органов опеки и попечительства, так как им дозволяется законное представительство интересов подопечного. В таком случае потребуется только разрешение на оформление документа об отчуждении.
        3. Возможен вариант формирования пакета необходимой документации у нотариуса по месту фактического нахождения наследника, которые потом пересылают по почте. Заверенные документы для отправления оформляют заказным или ценным письмом с уведомлением, обязательно составляя опись вложения.

        Чтобы сократить количество спорных вопросов по наследственному праву, в 2012 году на Пленуме Верховного Суда РФ было решено обсудить проблемы, возникающих в судах по делам о наследовании, и дать письменные разъяснения по аспектам законодательства, которые вызывали у юристов и рядовых граждан наибольшие затруднения.

        В частности, по результатам Пленума были определены категории дел, требующих рассмотрения в судах общей юрисдикции и районных судах. Были даны уточнения по поводу места подачи искового заявления, а также по поводу оснований для отказа в его принятии.

        В своих разъяснениях суд коснулся различных аспектов наследования по завещанию и по закону, а также прав наследников на отказ от причитающегося им имущества. Были рассмотрены и другие вопросы.

        Больше подробностей читайте в материале «Постановление Пленума о наследовании».


        Похожие записи:

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *