Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «В случае непринятия наследства одним из наследников его доля наследства поступает». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:
- несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
- нетрудоспособным супругам и родителям;
- иждивенцам.
Последних делят на две категории:
- Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
- Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.
Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26.07.2018 N 44-АПУ18-9СП
Как видно из материалов уголовного дела (том N 12 лист дела 143), Администрация Усольского городского поселения Пермского края обоснованно была признана потерпевшей по уголовному делу (в лице представителя по доверенности У.) в связи с тем, что совершенным преступлением муниципальному органу причинен материальный ущерб. В силу ст. ст. 1151, 1152 ГК РФ частный дом, расположенный по адресу: г. Усолье, ул. … является выморочным имуществом, и право собственности на него перешло в порядке наследования по закону в собственность администрации Усольского городского поселения. В п. 50 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснено, что вымороченное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.01.2019 N 5-КГ18-268
В соответствии с пунктом 1 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) для приобретения наследства наследник должен его принять.
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ).
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2019 N 14-КГ18-59
В соответствии с пунктом 1 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства не требуется только для приобретения выморочного имущества (статья 1151). Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ).
- Указ Президента РФ от 02.09.2021 N 510 «О внесении изменения в Порядок подготовки проектов правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, проектов правовых актов Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных нужд, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. N 558»
- Приказ Минфина России от 02.09.2021 N 385 «Об эмиссии облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска N 52004RMFS»
- Информационное письмо Банка России от 01.09.2021 N ИН-06-59/67 «Об отдельных вопросах расчета полной стоимости потребительского кредита (займа)»
- Приказ Банка России от 31.08.2021 N ОД-1834 «Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества Страховой компании «Ингвар»
- Приказ ФТС России от 31.08.2021 N 728 «О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463»
- Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2021 N 2396-р О создании федерального казенного учреждения «Цифровая культура» (г. Москва)»
- Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2021 N 2384-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. N 2357-р»
- Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2021 N 2389-р Об отчуждении принадлежащих ОАО «Российские железные дороги» обыкновенных именных акций акционерного общества «ЖЕФКО» (Пюто, 20 — 22, рю Жан-Жоре)»
- Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2010 N 2357-р (ред. от 28.08.2021) О создании федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»»
- Постановление Правительства РФ от 28.08.2021 N 1432 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
После смерти одного из супругов следует определить, какие именно имущественные активы подлежат наследованию. Согласно семейному законодательству, все, что было приобретено в законном браке, делится между партнерами поровну, если не оговорены иные обстоятельства. Таким образом, второму партнеру принадлежит 50% имущественных активов, которая не подлежит разделу. А вот вторая половина будет поделена между претендентами в равных долях.
Но если имущество было приобретено до заключения брачных отношений? В этом случае вся собственность распределяется между претендентами первой очереди в равных пропорциях, в том числе и второму супругу.
Все формальности регулируются через нотариуса. Чтобы действия по вступлению в наследство носили законный характер, следует:
- в шестимесячный срок со дня смерти гражданина обратиться в нотариальную контору с паспортом и заявлением для принятия наследства;
- подготовить всю необходимую документацию по рекомендации нотариуса;
- оплатить государственную пошлину за нотариальные действия;
- получите свидетельство;
- если вы стали собственником недвижимого имущества, то его следует зарегистрировать в Росреестре. За регистрацию также нужно оплатить госпошлину.
С этого момента наследник становится правообладателем на законных основаниях.
Покойный гражданин еще при жизни мог оставить завещание и по своему усмотрению распределить имущественные активы между гражданами. В этом случае не может быть и речи о наследовании по очередности. Единственный выход из сложившейся ситуации оспаривание завещания. При этом следует доказать, что наследодатель на момент его составления был недееспособным. Если родственникам умершего гражданина удастся убедить суд и будет принято решение в их пользу, то в этом случае опять будет применяться принцип очередности наследования, и первыми имеют право супруг, дети и родители.
Законом установлены лица, которые вправе получить наследство независимо от того, оставил ли покойный завещание
Указанные правовые принципы защищают интересы ограниченного круга лиц наследников, которые могут претендовать на наследство даже при наличии завещания. К таким лицам относятся:
- несовершеннолетние дети умершего;
- нетрудоспособные дети, супруг, родители или иные иждивенцы.
Обязательные наследники должны получить не менее половины доли, которая им полагалась бы при наследовании по закону. Суд может уменьшить полагающийся размер, с учетом имущественного состояния и величины доходов всех претендентов.
Какие права есть у наследников
Такая ситуация возможна, если кредитор злоупотребил правом. Например, если он был осведомлен о смерти наследодателя, но намеренно, без уважительных причин длительно не предъявляет требования об исполнении долговых обязательств к наследникам, которые не знали о заключении договора, суд отказывает во взыскании процентов по нему за весь период со дня открытия наследства.
Такая позиция суда справедлива, поскольку наследники не должны отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий кредитора.
Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву представления.
Наследники второй очереди
При отсутствии у умершего наследников первой очереди наследниками по закону второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы наследуют по праву представления.
При отсутствии у умершего наследников первой и второй очереди наследниками по закону третьей очереди являются дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери.
Наследники четвертой очереди
При отсутствии у умершего наследников первой, второй и третьей очереди наследниками по закону четвертой очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
При отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей, причем родственники более близкой степени родства устраняют от наследования родственников более далекой степени родства.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
В соответствии с этими нормами призываются к наследованию в качестве:
1) родственников третьей степени родства — прадеды и прабабки наследодателя;
2) родственников четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные деды и бабки);
3) родственников пятой степени родства — дети его двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедов и бабок (двоюродные дяди и тети);
4) родственников шестой степени родства — дети его двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети его двоюродных племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети его двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры).
Призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.
Основные правила (порядок) наследования по закону
Наследники по закону каждой последующей очереди получают право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства либо отказа от него.
Правила об очередности призвания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в наследстве могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Такое соглашение не должно затрагивать прав не участвующих в нем наследников, а также наследников, имеющих право на обязательную долю.
Статья 1152. Принятие наследства
В отдельно предусмотренных случаях, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, если об этом указано в завещании.
Потомки умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника, который мог быть отстранен от наследования по основаниям, указанным в законодательстве, могут быть отстранены судом от наследования по праву представления, если суд сочтет призвание их к наследованию противным основам нравственности.
Принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке.
По решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, за исключением наследования на основании норм об обязательной доле в наследстве, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее пяти лет до открытия наследства проживали раздельно и не вели общее хозяйство.
До подачи заявления в суд наследнику необходимо также верно определить территориальную подсудность.
Заявление об установлении факта принятия наследства в особом порядке подается в суд по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость. Иск о признании права собственности на наследство через суд (если возник спор при рассмотрении заявления в особом порядке) подается по общим правилам искового производства: в суд по месту нахождения ответчика или по месту нахождения недвижимого имущества, если признается право собственности на недвижимость.
Постановление суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.
В случае признания судом фактического принятия наследства (после вступления постановления суда в законную силу) вы должны снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество.
Если же при установлении факта возникнет спор и дело будет рассматриваться по правилам искового производства, вы можете заявить требование о признании права собственности на имущество, в этом случае на основании решения суда о признании права собственности на имущество вы можете зарегистрировать право собственности в реестре и т.д. без свидетельства о праве на наследство.
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.
Обязательная часть наследства выделяется сначала из незавещанного имущества умершего лица. Если такого не имеется, то она будет выделена из завещанной другим наследникам собственности, даже если это ущемляет их права.
В отдельных случаях размер имущества, выделяемый обязательному наследнику, может быть уменьшен либо не выделяется вовсе (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно только по суду и, как правило, с требованием обращаются наследники, права которых ущемляет выделение обязательной доли. Основанием к этому обычно выступают следующие обстоятельства.
-
Лицо, требующее обязательную долю наследства при завещании, в этом имуществе не нуждается, тогда как наследник использовал его при жизни завещателя и продолжает использовать после его смерти.
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
Если в наследство получили долги…
При рассмотрении спора суд может принять во внимание следующие обстоятельства:
- истец в течение шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства, не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве собственности на наследственное имущество, а также не обращался в суд с заявлением о восстановлении срока для принятия наследства, установлении факта принятия наследства, о признании права собственности на наследственное имущество;
- истец обратился в суд с иском об установлении факта родственных отношений с наследодателем за пределами указанного шестимесячного срока
- истец в течение длительного времени (например, более 20 лет) с момента смерти наследодателя не заявлял свои права на наследство, а также не предъявлял никаких претензий к ответчику, хотя был осведомлен о факте проживания последнего в спорной квартире и пользования ею;
- истец не оспаривал свидетельства о праве на наследство, полученные ответчиком.
Эти обстоятельства увеличивают шансы принятия решения судом в пользу ответчика.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Горновой М.В.,
и судей Вишняковой Н.Е., Быковской Л.И.,
при секретаре М.,
заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Вишняковой Н.Е. гражданское дело по апелляционной жалобе З.Е.Ю. на решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 06 сентября 2017 года, которым постановлено:
Установить факт принятия Т.Н. наследства, открывшегося после смерти О.Т., скончавшейся * года.
Определить долю О.Т. в общем имуществе супругов в виде 1/2 доли в праве собственности на квартиру по адресу: *, включив указанную долю в состав наследственной массы после смерти О.Т.
Признать за Т.Н. право собственности на * долю квартиры по адресу: * в порядке наследования.
Признать за З.Е.Ю. право собственности на 5/6 долей квартиры по адресу * в порядке наследования.
Решение является основанием для внесения в ЕГРН записи о праве собственности Т.Н. на 1/6 долю квартиры по адресу: * и о праве собственности З.Е.Ю. на 5/6 долей указанной квартиры.
установила:
Т.Н. обратилась в суд с иском к З.Е.Ю. об установлении факта принятия наследства, выделении доли в общем имуществе супругов, включении имущества в состав наследственной массы, признании права собственности в порядке наследования по закону, мотивируя свои требования тем, что * г. скончалась ее мать — О.Т., ее наследниками первой очереди являлись дочери — Т.Н. и З.Е.Ю., а также супруг — О.Ю., который скончался * года. В период нахождения в браке, а именно 16.08.2002 г., родители истца и ответчика на имя О.Ю. приобрели квартиру N * в доме * по договору купли-продажи. На день смерти О.Т. постоянно проживала по адресу *. После смерти матери истец забрала ее личные вещи (драгоценные украшения, предметы быта и документы). Также после похорон О.Т., которыми занималась истец, она распорядилась вещами своей матери и подарила своей дочери бабушкино кольцо и браслет. В установленный законом срок истец к нотариусу с заявлением о принятии наследства не обратилась, однако полагает, что, совершив указанные выше действия, фактически приняла наследство, оставшееся после смерти О.Т.
Истец и ее представитель в судебном заседании иск поддержали по изложенным в нем основаниям.
Ответчик и ее представитель, исковые требования не признали, полагая, что истцом не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.
Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого, как незаконного и необоснованного, по доводам апелляционной жалобы просит З.Е.Ю.
Проверив материалы дела, выслушав представителя истца – Воробьева А.С., ответчика З.Е.Ю., ее представителя — С.О., обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что не имеется оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела.
В соответствии со ст. 195 ГПК РФ, решение суда должно быть законным и обоснованным.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 23 от 19 декабря 2003 года, решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 — 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
Данным требованиям закона решение суда первой инстанции соответствует в полном объеме.
В силу ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, в том числе факт принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; факт принятия наследства и места открытия наследства.
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
Для получения помощи по вопросам приняти наследства звоните по номеру +7(495) 241-10-84
- Как стать адвокатом
- Независимость профессии
- Правовые основы деятельности
- Реестр адвокатов
- Бесплатная юридическая помощь
- Виды юридической помощи
- О гонораре
- Гражданское право и гражданский процесс
- Жилищное право
- Наследственное право
- Семейное право
- Трудовое право
- Корпоративное право
- Уголовное право и уголовный процесс
- Административное право и административный процесс
- Налоговое право
- Экономическая деятельность
- Адвокатская деятельность
- Земельное право
- Исполнительное производство
Согласно пункту 7 статьи 1125, статьям 1127, 1128, 1129, статьи 37 закона о нотариате завещание требует обязательного заверения о нотариуса, в противном случае оно будет считаться недействительным. Взять бумажный лист, написать от руки, как разделить активы после отхода в мир иной, и полагать, что все так и будет – ошибочная схема. Этот документ не будет обладать законной силой. Он требует нотариального заверения. Специалист обязательно оставляет 1 экземпляр себе. Когда настанет время делить имущество, юрист объяснит, что кому положено, и предоставит свидетельства о праве на наследство.
Однако бывают ситуации, когда воля владельца активов соблюдается и без заверенного завещания. Либо его удостоверяет не нотариус, либо считают нотариальным.
За рубежом документ вместо нотариуса могут удостоверить работники консульства, в больничном стационаре либо доме престарелых – главврач, руководитель госпиталя, директор, в рейсе на корабле под российским флагом – капитан корабля, в экспедиции – ее начальник, в воинской части без нотариуса – командир, в местах не столь отдаленных – начальники этих мест.
Ранее документ в сельской местности мог удостоверить руководитель администрации населенного пункта, однако с осени прошлого года все изменилось – стал требоваться нотариус. Сейчас чиновники могут удостоверить копию, а оригинал не могут.
Также бывают случаи, когда завещание и вовсе не требует заверения. Следует лишь написать о своей воле при свидетелях – и все готово. Однако в этом случае должны быть чрезвычайная ситуация и смертельная угроза. К примеру, резкое нарушение сердечной деятельности, дорожная авария, серьезная травма. Иными словами, при этом человек должен понимать, что в данный момент может скончаться. В таком случае он составляет завещание на простом листе бумаги при двух свидетелях, подтверждающих, что это воля именно этого человека и оно считается действительным при вступлении в право наследования.
Однако если все закончилось хорошо, завещатель остался жив и опасность миновала, в течение 30 дней документ необходимо удостоверить у нотариуса. В противном случае он становится недействительным. Даже после передачи завещания наследникам они не смогут рассчитывать на указанные в нем доли. Выйдет так, будто его вовсе не существовало.
Согласно статье 1130 Гражданского кодекса России свою волю относительно распределения имущества можно менять неограниченное количество раз. Возможны изменение либо вовсе аннулирование готового завещания. Также доступен вариант составления нового документа. В итоге может получиться, что одно и то же лицо за несколько лет составило, к примеру, 5 разных завещаний. Однако если имеются ввиду одни и те же активы, действительным в любом случае будет являться последний, составленный позже документ.
К примеру, отец завещал квартиру детям от первого брака, а женившись еще раз, завещал это же жилье новоиспеченной супруге. Его решение было продиктовано тем, что новая жена о нем заботилась, а дети от первого брака даже не общались с ним. Отец вправе изменить документ без предупреждения об этом детей. Об этом вообще никому, за исключением нотариуса, говорить не нужно, ничье разрешение при этом не требуется.
Наследники могут считать, что наследство получат именно они, ввиду определенных договоренностей, а потом станет известно об изменении документа. Кроме того, даже при наличии завещания завещатель может удобным ему способом распорядиться своими активами при жизни.
К примеру, дед решил оставить имущество внучке, а потом изменил решение и переписал жилье на социального работника. Уведомлять об этом внучку дед не обязан, и отмена сделки дарения лишь из-за того, что “мы с дедушкой договаривались”, невозможна.
Согласно статьям 1112 и 1120 Гражданского кодекса России в состав наследства входит собственность, принадлежащая наследодателю на момент кончины. В данном случае в документе 5-летней давности может указываться автомобиль, однако после его продажи он перестает считаться наследством. Включать в завещания разрешается абсолютно все, даже без перечня собственности, “все движимое и недвижимое”. Подтверждение наличия активов не требуется даже для сотрудника нотариальной конторы. Однако разделить наследники смогут лишь то, чем по факту владел наследодатель на момент открытия наследства.
В документе разрешается указать даже собственность, которой пока нет. К примеру, супруги вправе оставить друг другу собственность, которая появится у них позже. При написании завещания они не владеют общей жилплощадью, однако в документе можно отметить, что супруг завещает все недвижимое имущество супруге. И накоплений у них пока нет, но они условились, что средства на всех счетах достанутся второй половине. Это может понадобиться для защиты общей собственности от совершеннолетних отпрысков от предыдущего брака. При каждом новом приобретении не нужно будет менять завещание и тратиться на уплату госпошлины.
Согласно главе 63, статьям 1150 и 1151 Гражданского кодекса при наличии собственности, остающейся после смерти, не нужно заблаговременно думать о ее распределении, оформлять документы и оплачивать услуги нотариуса. Можно совсем ничего не предпринимать. Это не значит, что активы никто не унаследует и они не перейдут государству. Родные поделят имущество на законных основаниях: на такой случай в ГК РФ все предусмотрено.
При отсутствии завещания все активы перейдут наследникам 1-й очереди: матери/отцу, мужу/жене, сыновьям/дочерям. При отсутствии наследников 1-й очереди активы достанутся бабушкам, братьям и сестрам, в исключительном случае – тетям, дядям, отпрыскам племянников. Если наследодатель совсем одинок, активы отойдут государству как выморочные.
При отсутствии завещания на собственность не смогут рассчитывать лица без родственных либо иных связей. К примеру, набор посуды не отойдет участливому соседу, который ухаживал за наследодателем. Накопления не перейдут гражданской супруге, с которой наследодатель прожил 2 десятка лет. Автомобиль достанется кровному сыну, игнорирующему родителя десятилетиями, а не дочке новой супруги, заботящейся об отчиме долгие годы.
Если с наследниками все ясно – это муж/жена и родные сыновья/дочери – то им отойдет все, что положено, и без завещания.
О наследственных правах наследника-банкрота
Согласно статьям 131, 572, 1150 Гражданского кодекса, статье 40 Семейного кодекса для раздела имущества и его передачи каким-либо лицам оформлять завещание не нужно. Распоряжение жилплощадью, автомобилем, денежными средствами разрешается при жизни. К примеру, жилье можно передать супруге по брачному контракту – в этом случае на него не смогут рассчитывать отпрыски от предыдущего брака. Автомобиль можно сразу зарегистрировать на сына и пользоваться им по доверенности – при этом дочь не сможет рассчитывать на долю в неделимом имуществе и между детьми сохранятся хорошие отношения. А на имя дочки можно при жизни завести счет и отправлять туда денежные средства – в таком случае сын не сможет претендовать на них, завладев авто.
Отличительная черта завещания состоит в том, что при жизни оно не создает совсем никаких обязанностей: посчитали нужным – составили, захотели – аннулировали либо изменили. А брачный контракт, дарение либо купля-продажа – сделки, влияющие на прижизненные права. Жилье нельзя будет забрать у жены, если она захочет развестись. Сын сможет когда угодно продать автомобиль для погашения задолженности, а дочка закроет счет и заплатит этими деньгами не за учебу, как она уверяла отца, а за поездку или новую одежду.
Прижизненное переоформление собственности оправдано при наличии наследников с правом на обязательную долю, поскольку ее нужно будет выделить, даже если имеется завещание.
К примеру, отец решил отдать бывшей супруге и дочери от нее 2-комнатную квартиру. От второй жены у него появился ребенок – отец хочет, чтобы другая квартира отошла этой жене и их совместному ребенку. Он может составить на них завещание, но в случае смерти до 18-летия дочери от предыдущего брака эта дочь в любом случае сможет рассчитывать на долю жилплощади законной семьи отца. Это объясняется наличием права на обязательную долю: на нее можно рассчитывать независимо от завещания и устных соглашений. Дочь зарегистрирует право собственности на шестую часть 2-й квартиры родителя. А при наличии брачного контракта со второй супругой либо в случае переоформления жилплощади на второго ребенка раздела имущества не будет – дочери доля не достанется.
Согласно правительственному постановлению № 351, статье 1128 Гражданского кодекса России для предоставления доступа близкому человеку к средствам на счету совсем не нужно оформлять нотариально заверенное завещание. При таких обстоятельствах необходимо составление завещательного распоряжения в банковском отделении. Этот документ может использоваться вместо завещания и имеет такую же законную силу.
Составление такого распоряжения возможно лишь на денежные средства на счету, на жилье и автомобиль сделать это не получится.
Особенности распоряжения:
- оформление – в кредитном учреждении, где хранятся денежные средства
- необходимо лишь удостоверение личности;
- нотариус не требуется, все удостоверяет банковское учреждение;
- если в одном банковском учреждении открыто больше одного счета, возможно составление одного документа;
- распределение денежных средств возможно между разными наследниками в любых долях. Кроме того, накопления можно оставить одному человеку;
- возможно установление условий выдачи денег со счета. К примеру, дети могут рассчитывать на средства лишь по достижении совершеннолетия либо супруга может снимать по 20000 руб. ежемесячно;
- доступ к средствам предоставляют не сразу, а по свидетельству о праве на наследство. Заранее разрешается снять до 100000 руб. для возмещения будущих издержек;
- возможны изменение либо отмена;
- на другие активы можно оформить отдельное завещание.
Согласно статьям 1117, 1119, 1121, 1149 Гражданского кодекса России в завещании возможно указание того, кому отойдет имущество. В этом случае другие члены семьи не смогут ни на что рассчитывать. К примеру, бабушка написала в завещании, что дом отойдет ее старшему сыну. И хотя у нее есть еще 1 сын и 2 дочки, этим документом женщина по факту не оставляет им никакого имущества. По законодательству им бы отошла четвертая часть наследства, а по завещанию они останутся ни с чем.
Также в документе можно упомянуть, кому активы однозначно не перейдут. К примеру, эта же бабушка пишет, что она хочет отдать все детям, но младшего ребенка она не относит к составу наследников. В этом случае 3 детям достанутся равные части дома, а один сын останется ни с чем. Если он покинет наш мир раньше мамы, его дети и внуки не получат долю по праву представления.
Оставить кого-либо без активов могут наследодатель, а также его родные – после смерти. К примеру, одного из кандидатов можно посчитать недостойным, ибо от него не было никакой помощи. Либо внуки узнают о решении в пользу соседа и судятся для его обжалования, поскольку дед был болен и не отдавал отчета своим действиям. В этом случае соседу имущество не достанется, а жилплощадью завладеют члены дедушкиной семьи.
Есть члены семьи, лишение которых наследства невозможно: к примеру, малолетние дети либо родители пенсионного возраста.
В судебной практике встречаются случаи признания наследника недостойным. Это может происходить в следующих случаях:
- недостойный претендент не выполнял обязанности, возложенные на него судом по отношению к наследодателю (не платил алименты, не обеспечивал уход);
- он совершал преступные действия (вымогательство, побои, убийство, обман, шантаж) против лица, оставившего наследство или против других наследников.
Если противоправные поступки были доказаны, недостойный претендент лишается прав наследования своей доли.
В случае, когда умерший оставил кого-либо из близких родственников без наследства, обделенное лицо может попробовать доказать ничтожность завещательного документа. Завещание не имеет юридической силы и будет признано ничтожным, если были нарушены основные требования к его оформлению:
- отсутствует подпись второго свидетеля;
- документ не заверен нотариусом,
- подлинность подписей вызывает сомнения,
- имена в завещании не соответствуют написанию имен в паспорте;
- отсутствие даты и места подписания завещания и прочее.
В таких случаях завещание признается недействительным без судебного разбирательства.
Установление факта принятия наследства в суде
Правильно оформленный и нотариально заверенный документ можно оспорить только в суде. Основания для судебного иска:
- имеются доказательства, что наследодатель подписывал документ под влиянием угроз или шантажа;
- психическое здоровье завещателя было нарушено, он не отдавал отчета своим действиям;
- при составлении завещания он оперировал ложной информацией в отношении потенциальных наследников, которые были оклеветаны.
На суде истец (обделенное лицо) должен представить доказательства, подтверждающие обоснованность своих претензий. Сложность заключается в том, что оспорить завещание можно только после смерти наследодателя. Сбор справок, свидетельских показаний, косвенных улик, касающихся умершего человека – непростое дело.
- Иск о признании завещания недействительным лучше всего подать в течение 6 месяцев после смерти завещателя, пока наследники не вступили в права и не распорядились имуществом по своему усмотрению.
- По закону оспорить завещательный документ в суде наследники имеют право в течение года.
- Доказательство ничтожности сделки закон ограничивает сроком до 3-х лет.
Цена госпошлины зависит от трех факторов:
- степень родства с наследодателем;
- стоимость наследственной доли;
- способ оценки полученного имущества.
Для родственников первой очереди нотариальный тариф составляет 0,3% от стоимости всех материальных ценностей, которые достались каждому из них. Лица 2-8 очередей должны будут заплатить 0,6% от доставшейся им доли.
Для расчета госпошлины наследники должны представить нотариусу отчет об оценке их новой собственности. Оценка наследственной доли производится различными способами.
- Инвентаризационная цена – определяется оценщиком Бюро технической информации (БТИ). Стоимость имущества по оценке БТИ — самая низкая, что дает существенную экономию при уплате госпошлины.
- Кадастровая стоимость – определяется для объектов недвижимости, земельных владений, внесенных в Росреестр. Послав запрос в Кадастровую палату Росреестра, наследник получает справку о стоимости интересующего его имущества, которую и представляет нотариусу.
- Рыночная стоимость – определяется государственными и независимыми оценщиками. Такая оценка – самая высокая, соответственно, и госпошлина по ней самая большая. Движимое имущество и мелкие ценности (машины, драгоценности, мебель и т. д.) можно оценить только по рыночной стоимости.
Способ оценки имущества выбирает наследник, нотариус обязан рассчитать госпошлину по любому из представленных отчетов.
Прежде, чем принести нотариусу заявление о вступлении в наследство, необходимо собрать основной пакет документов:
- справка о кончине наследодателя;
- свидетельства о родственных связях с ним;
- справка с места жительства (или домовая книга) со списком всех жильцов;
- завещание;
- паспорт или свидетельство о рождении заявителя;
- конкретно по каждой части наследства (квартира, дом, земля, машина, ценные бумаги) нотариусу будут нужны дополнительные справки и документы.
12.1. Право на обязательную долю в наследстве
Остаться без наследства можно при различных обстоятельствах. Например, при завещании в пользу другого претендента или пропуске сроков вступления. В этой статье мы расскажем о том, что такое отказ и непринятие наследства и как восстановить свои права на наследование.
Отказ от вступления в наследство
Утратить право наследования можно добровольно, выразив таковое желание. Согласно Гражданскому кодексу РФ каждый преемник имеет возможность решить: получить наследство или отказаться от вступления. В принудительном порядке невозможно заставить принять или нет оставленное имущество.
Одна из особенностей непринятия наследства – это невозможность отменить свое решение. В случае когда преемник пропустил сроки вступления, право вступления не отменяется. А вот заявление об отказе отозвать невозможно без уважительной причины.
Отменить решение заявителя об отказе наследования можно в суде. Однако постановление в пользу истца может быть вынесено, если:
- Отказ был осуществлен под давлением со стороны третьих лиц.
- Наследство не было принято по причине недостоверности информации о наследодателе и его имуществе.
- Решение о непринятии было составлено в период болезни или состоянии, при котором оценить последствия действий заявитель не мог.
Невозможно не принимать наследство, которое было признано выморочным или является выделенной обязательной долей.
Несовершеннолетние и недееспособные претенденты не могут самостоятельно принять такое решение. Написать отказ от вступления должны их официальные представители (родители или опекуны). Родители несовершеннолетнего ребенка-наследника должны получить согласие не принимать участия в наследовании от представителей органов опеки и попечительства.
Первый тип отказа от права вступления не предусматривает передачу неунаследованной доли иным лицам. При наличии такого заявления часть наследственной массы, которая не была получена, будет распределена нотариусом среди других претендентов в соответствии с размерами их долей.
Второй тип отказа – это передача непринятой доли в пользу определенного гражданина. Получателем в такой ситуации может стать лицо, которое входит в число возможных кандидатов на вступление. Не имеющие отношения к наследованию люди не могут стать выгодоприобретателями в результате решения о непринятии имущества.
Оформить отказ от наследства можно у нотариуса, который ведет наследственное дело. Как правило, это юрист, работающий по району последнего места проживания наследодателя. Текст заявления должен содержать в себе следующую информацию:
- Сведения о нотариусе и заявителе.
- Данные о наследодателе и его наследстве.
- Решение об отказе (в том числе и в пользу иного лица).
Составленный документ должен быть удостоверен личной подписью заявителя, а также печатью нотариуса. Почему же происходит отказ от вступления? Согласно законным нормативам причины своего решения преемники не обязаны называть. На практике непринятие имущества может быть связано с незначительностью доли или наличием в наследственной массе обременений.
Одним из признаков нежелания принимать оставленное имущество является бездействие претендентов. Согласно статье 1154 ГК РФ все кандидаты на вступление должны заявить о себе в течение полугода с даты смерти близкого человека. Если этого не происходит, то возможность принятия собственности передается другой категории претендентов, например, следующей законной очередности.
В отличие от отказа бездействие при наследовании не имеет серьезных правовых последствий. Конечно, кто-то из претендентов может не обращаться и не требовать свою долю, но при необходимости восстановить права на получение наследства возможно.
Пропущенный срок вступления в наследство не является основанием для отмены права наследования.
Восстановить сроки принятия можно только при наличии объективных причин и их доказательств. Если получатель просто не обратился в установленные сроки за принятием наследства, то получить имущество позднее будет невозможно. В следующем абзаце мы расскажем вам о том, как восстановить право на наследство при непринятии наследства в определенные сроки.
А какие последствия пропущенного периода принятия наследства могут быть? Нередко при обращении опоздавшего нотариус уже оформил свидетельства для других преемников. При наличии нового кандидата юрист должен аннулировать ранее выданные документы и оформить новые. Это не занимает много времени, но все будет сложнее, если преемники уже успели реализовать часть наследственного имущества.
Если часть наследства уже была, например, продана и выделить новому преемнику нечего, то ранее вступившие лица должны выплатить компенсацию. Ее размер определяется на основании стоимости наследственной массы и размера доли претендента. При несогласии с суммой выплаты опоздавший имеет право обратиться в суд и потребовать переоценку наследственного имущества.
Чтобы избежать лишней трудности при вступлении стоит не упускать сроки оформления.
Если происходит непринятие наследства, это означает, что наследник не предпринимает действий для того, чтобы иметь возможность получить свою долю в наследстве. Это возможно в случае, если на протяжении 6 месяцев после открытия наследственного дела гражданин не заявил своих прав на имущество:
- не подал заявление о принятии наследства;
- не подал отказ от него;
- наследник умер, не успев заявить о своих правах на наследство.
По своей сути непринятие наследства – это бездействие наследника. Он не предпринимает абсолютно никаких действий для получения и официального оформления своей доли.
Для вступления в права наследования предоставляется шесть месяцев. Если на протяжении этого срока человек никак не проявил себя (не подал заявление о принятии или отказе), считается, что имущество он не принял. Это может произойти также по той причине, что сам наследник умер и не успел заявить о своих законных правах.
По прошествии полугода после открытия наследственного дела при непринятии наследства гражданин утрачивает свои права и больше не является претендентом на получение имущества. Это право переходит к другим наследникам. В юриспруденции это называется наследственной трансмиссией (ст. 1156 ГК РФ).
Однако кроме документального принятия наследства существует, так называемое, фактическое принятие. Оно заключается в том, что наследник действует определенным образом, который расценивается как намерение принять наследственное имущество. Какие это действия?
- Человек управляет или владеет имуществом наследодателя.
- Гражданин содержит имущество наследодателя, расходуя средства из личного бюджета.
- Гражданин выплатил все суммы по долговым обязательствам наследодателя или принял средства от его должников.
- Содействовал сохранности имущества и защищал его от злоупотреблений другими лицами.
Если были предприняты перечисленные действия, но заявление о принятии наследственных прав человек не писал, будет считаться, что он принял имущественную массу по факту. В этом случае не будет принят во внимание документальный пропуск срока.
Отказ и непринятие наследства регулируются рядом статьей Гражданского кодекса РФ – ст. 1141, ст. 1154, ст. 1158. Главное отличие между этими юридическими понятиями в том, что при отказе назначается правопреемник, чего не происходит при непринятии.
Когда наследник принимает имущество по факту или срок вступления был им пропущен, признать его отказавшимся от доли или не принявшим наследство можно только в судебном порядке. Законодательно нельзя отказаться:
- от обязательной доли;
- от имущества, которое наследуется по завещанию, если все имущество четко распределено самим наследодателем;
- если подназначается наследник;
- от части наследственной доли;
- с оговорками или под каким-либо условием.
Для отказа нотариусу подается соответствующее заявление. Для непринятия никаких действий предпринимать не нужно, оно предполагает бездействие наследника.
Три основных способа передать имущество по наследству, какой из них лучше?
Обращаться в судебные органы нужно только в крайних случаях, когда иначе вопрос решить невозможно. Чаще всего ситуацию с наследством удается урегулировать без привлечения суда.
Всеми вопросами, касающимися наследования, занимается нотариус, который уполномочен вести конкретное наследственное дело. Обращаться следует в нотариальную контору по последнему месту жительства наследодателя или по месту нахождения недвижимого имущества, входящего в наследственную массу.
При возникновении спорных ситуаций или сложностей по вопросам наследования обращайтесь к юристу за получением консультации.
Получить правовую помощь можно на нашем сайте. Опишите свою ситуацию в специальном поле и получите юридическую консультацию эксперта бесплатно.
Согласно статье 1161 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в тех случаях, когда наследник отказывается от своих прав на наследство, не принимает наследство, не имеет права наследовать либо завещание признается недействительным, происходит приращение долей других наследников. При этом в тех случаях, когда наследник не указывает лицо, в пользу которого он бы хотел отказаться от имущества наследодателя, право на него переходит к тем, кто имеет законные основания на его получение.
Приращением наследственной доли считается пересчет долей каждого из наследников с их увеличением за счет части наследства отпавшего наследника. Приращение происходит также в случае отстранения одного из наследников от прав на имущество умершего. Отказ родственника или лица, значащегося в завещании, от права наследования лишает его возможности получения движимой и недвижимой собственности наследодателя.
Отказ от наследства, также, как и его принятие – это разрешенные законодательством меры, которые позволяют гражданину добровольно сделать выбор в этом вопросе. Ключевое слово в этом понятии – это добровольность принимаемого решения.
Законодательством выделяются два понятия, которые схожи по звучанию, но имеют совершенно разные дефиниции: отказ от наследства и непринятие наследства.
Непринятие наследства – это бездействие гражданина в вопросе наследования имущества умершего в течение полугода, которые выделены законом для принятия решения. В связи с этим, он автоматически теряет право наследования, которое затем возможно восстановить только через суд.
Отказ от наследства – это преднамеренное активное действие преемника по отношению к завещанному имуществу, а именно непринятие его через подачу письменного заявления. Отменить в дальнейшем такое решение уже нельзя, оно принимается один раз, без права возврата.
Отказаться от наследства можно как в пользу конкретного лица, так и без указания преемника. В первом случае, доля переходит к тому человеку, который указан в заявлении об отказе, а во втором — доля распределяется между всеми остальными участниками процесса.
В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин имеет два способа для того, чтобы отказаться от наследства: абсолютный и направленный отказ.
Абсолютный отказ – это как раз отказ без указания конкретного получателя наследственной доли заявителя. Именно в этом случае, она распределяется равномерно между всеми остальными наследниками, которые указаны в завещании или выступают преемниками по закону.
Направленный отказ – это передача доли наследства заявителем конкретному лицу или лицам. Заявитель имеет право самостоятельно выбрать человека, в пользу которого будет совершен отказ, но законом предусмотрен ряд ограничений при выборе.
Так, наследная доля может быть передана только тем лицам, которые указаны в завещании или могут выступать наследниками по закону, она не может перейти к гражданину, который был лишен права наследства самим завещателем или считается неблагонадежным преемником.
В заявлении наследник, который решил отказаться от доли, должен указать все лица, которым он желает передать свою часть. Может быть ситуация, когда сам наследодатель указывает в завещании конкретное лицо, которому должна отойти определенная доля в случае отказа, тогда заявитель может передать ее только ему.